“我一个农村妇女买辆宝马车容易吗?你这老头太缺德了”河南商丘,周女士返城时,看见一位老大爷骑着三轮车把自己轿车刮花了。

见老人年龄已大,周女士并没有多说什么,反而好心安慰帮忙抬移三轮车,没曾想转眼间,老人又蹭到前面的宝马,并朝着前头的轿车一辆接一辆的蹭过去。

事发当天,周女士正准备回家,远远看见一位年近八旬的老大爷骑三轮车紧靠在自己车旁,于是连忙上前查看。

周女士首先询问老人是否受伤,要不要去医院看看,在老人表示不需要后,才开始检查车损。

在这期间,老大爷非常平静,好像一点也没担心赔偿问题。

周女士仔细检查后,发现问题不大,只是前车门与后车门被刮花两处手指长的痕迹,于是好心安慰老人,表示不用大爷赔偿,并帮老大爷把三轮车移开。

周女士上车之后,发现转眼间大爷又把前面停放着的白色宝马车蹭到了,刚刚才免去老人赔偿的周女士气了,觉得老人未免太不走心,有故意刮蹭的嫌疑。

因宝马车也是自家的,周女士觉得有必要跟老人说道说道了,就想下车找老人论理,谁知还没等周女士做出行动,让她目瞪口呆的一幕出现了。

只见老人骑着三轮车一路向前,接连把停放在路边的轿车蹭了个遍后,施施然地走掉了。
看到这令人意外的一幕后,周女士彻底无语:真的是坏人变老了吗?

女子表示,因信奉“再好的副驾驶位也不如自己掌握方向盘舒服”,因此,虽然家里已经有辆宝马,但又买了辆马自达归自己驾驶。

车子买回家后,这是她第一次开出城,没想到停放在路边也遭殃,被无辜刮蹭。

看到老人白发苍苍的样子时,虽然非常心疼自己的车子,但也不忍心找老人要赔偿,只是没想到自己的好心却像在纵容对方一样,老人居然会做出连续刮蹭别人车辆的行为,事后还逃之夭夭。

周女士非常郁闷,老人的做法好像是故意的,因为她看到三轮车的后面写有烤漆厂字样,怀疑老人刮蹭轿车是想让车主们去补漆。

带着疑问,周女士把这一幕发到了网上,网友们则言之凿凿地说:不用怀疑,这老大爷就是故意的,试问谁骑车会紧挨轿车走?不怕撞上的基本没有,除非是那些别有用心的人。

也有网友评论说:看老人那一脸淡然的样子,就能猜到,这种事他绝对不是第一次干,因为他太淡定了。

为此,网友们纷纷建议周女士报警,认为不能轻易放过这名老人,否则,以后还会有更多人的车子被刮蹭,因为他知道自己是老年人,没人能拿他怎样,这事得让他子女负责。

从视频中我们能够看出,虽然马路上停放有不少车辆,但剩余路面还是挺宽的,刮蹭到一辆车可以说是不小心,接连刮蹭几辆,再说是没注意那可说不过去了。

大爷虽然年龄确实已不小,但不能成为为所欲为的理由,犯了错误就必须承担相应的责任。

很显然,大爷这种故意损害他人车辆的行为是违法的,严重的还可能构成刑事犯罪。

1、《治安管理处罚法》第四十九条规定: 盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较重的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处一千元以下罚款。

他人所拥有的车辆属于他人的私人财产,对于普通的破坏行为可能会给予治安处罚,可一旦给他人造成损失的数额较大,就会涉嫌故意毁坏财物罪,会判刑。

该罪是指故意毁灭或者损坏公私财物,数额较大或者有其他严重情节的行为。

根据《国刑法》第275条规定,故意毁坏公私财物,数额较大或者有其他严重情节的,判处3年以下有期徒刑、拘役或者罚金。

故意毁坏公私财物,数额巨大或者有其他特别严重情节的,判处3年以上7年以下有期徒刑。

值得一提的是,毁坏公私财物三次以上的或者损失金额超过5000元的,就构成了故意毁坏财物罪,应予立案追诉。

2、故意毁坏他人财产的,受害人可以向毁坏者主张赔偿,赔偿以财产的实际损失为限。

《民法典》第一千一百八十二条规定: 侵害他人人身权益造成财产损失的,按照被侵权人因此受到的损失或者侵权人因此获得的利益赔偿;

被侵权人因此受到的损失以及侵权人因此获得的利益难以确定,被侵权人和侵权人就赔偿数额协商不一致,向人民法院提起诉讼的,由人民法院根据实际情况确定赔偿数额。

《民法典》第一千一百八十四条规定:侵害他人财产的,财产损失按照损失发生时的市场价格或者其他合理方式计算。

车辆作为周女士的私人财产,一旦被人损坏,她完全可以依法主张索赔。但考虑着大爷年事已高,估计周女士也会放他一马吧。

一句话,倚老卖老更可耻。

【#历史冷知识# 古人如何以冰消暑,“冰心玉壶”是妙词】
大暑正值“三伏天”里的“中伏”。古籍中说:“大者,乃炎热之极也。”足见大暑的炎热程度。那么,在炎热而没有空调的古代,人们用什么办法来消暑呢?除了扇子,也有今人常用的冰。这让人不得不佩服古人的智慧。

(一)冰开始的地方

冰,很早就被人们用来消暑纳凉了。

商周时期,人们便开始利用天然冰来制冷。周王室为保证夏天有冰块用,成立了相应的机构管理“冰政”,专门负责“掌冰”,负责人被称为“凌人”。《周礼》载:“凌人掌冰,正岁,十有二月,令斩冰,三其凌。”《礼记》也说:“季冬之月,冰方盛,水泽腹坚,命取冰。”周以后的各个王朝,都设有专门的官吏管理冰政。

每年寒冬腊月,凌人会命人到水质好的江湖面上凿采冰块,这时的冰块最坚硬,不易融化,方便采用和搬运。采好的冰会被储藏到预先准备好的地下冰窖里,《诗经·豳风·七月》“二之日凿冰冲冲,三之日纳于凌阴”中的“凌阴”就是山阴处的藏冰地窖,“二之日”“三之日”是周历的二月和三月。地下冰窖内铺满了干净稻草和芦席,设置了专门搬运冰块的冰板,待冰到了窖口,冰板一头支在窖口,一头支在窖底,形成一个斜面,让冰块滑下去,再由窖里的人码放整齐,在冰上覆盖稻糠、树叶等隔热材料,最后将整个冰窖密封,等来年使用。由于储存环境和方法的限制,最终都免不了会有约三分之二的冰在使用前自行融化,因此古人常常将藏冰量提高到所需使用冰量的至少三倍,以满足宫廷需求。冰窖也慢慢增多,到了清代,北方的官方冰窖有20余座,存冰量大概有二十万块以上,北京的冰窖口胡同、西安的冰窖巷就得名于此。

由于夏日用冰量大,官方藏冰常常不足,因此出现了私家藏冰的“冰商”。据宋人所作《迷楼记》记载,宫中“美人各市冰为盘,以望(隋炀帝)行幸。京师冰为之踊贵,藏冰之家皆获千金。”这说明隋代就能在市场上买到冰。到了清代,《大清会典》明文规定:各级官府“如藏冰不敷用,从市采买”。清代的冰窖分为官窖、府窖和民窖三种,民窖由商民设立,专门用于商业经营。

有了冰之后,古人的夏天就凉爽起来,他们把冰块放在盛冰的容器冰鉴里。《周礼》中有在容器“冰鉴”中保存冰块的记录。冰鉴最先是陶制的,后有木制的,春秋中期以后流行青铜鉴,大口小底,底部有直径很小的排水口,可在冰融化后直接排出冷水。冰鉴可以散发冷气,还可以保存食品,将盛满饮料或食物的器皿放进去,四周围满冰块,合上盖子,“冷饮”就可制成。《楚辞》中记录的“挫糟冻饮,酎清凉些”“清馨冻饮”,都展示了夏天饮冰镇酒水的舒适和快乐。

进入汉代,古人用冰就更讲究了。汉代皇宫设有夏季用房“清凉殿”,殿内有多重降温装置,以石头为床,用玉晶盘盛装冰块,仆人站在一旁对着扇竹扇。清凉殿内清凉无比,汉武帝刘彻常常带着自己宠幸的嫔妃宦臣“卧延清之室”,吟唱辞赋歌谣,品尝果品佳肴,不亦乐乎。

唐宋以后,“清凉殿”之类的“空调房”越建越高级,殿内除了放冰块,还放有“扇车”,借水的作用转动扇叶,扇带凉水吹更凉。宋代还注重空气净化,在厅堂里摆几百盆鲜花,“鼓以风轮”,既凉快,又“清芬满殿”,宋代的“空调”设备已在民间普及。

这次第,怎一个凉字了得。冰开始的地方,也是梦开始的地方。

(二)冰有趣的时候

冰,还被古人用出趣味。

有用冰来装病的。据《左传》记载,公元前552年,楚国的令尹(即主持国事的大臣)子庚去世,楚国国君楚康王指派楚国士大夫薳子冯继任。薳子冯征求好友申叔豫意见,申叔豫说:“朝廷内宠臣很多,君王年轻弱势,治理国家的难度很大啊。”于是薳子冯就用装病来推辞。当时正值盛夏,薳子冯在家里挖了个地窖,放上冰,用冷水浇身,把自己弄成重感冒,然后身穿厚棉衣和皮袍子,躺在床上好几天不吃东西。楚康王派御医前往诊视,御医发现薳子冯“瘦弱到了极点”。楚康王无奈,只好改任子南为令尹。

薳子冯也堪称“开空调盖棉被”的古代先驱。只是,我们始终不明白,装病的方式有多种,为什么要躺冰块上呢?花费的成本太大了。要知道,唐代以前,冰块非常珍贵,不仅数量有限,还价格昂贵,到了“长安冰雪至夏日则价等金璧”的地步,大臣在蒙皇帝赏赐冰块时都会深感为荣,如唐代诗人白居易某日得到几块小冰的赏赐,就高兴得很,还记录下来:“圣旨赐臣等冰者,伏以颁冰之仪,朝廷盛典,以其非常之物,用表特异之恩。” 所以,对于楚国士大夫薳子冯,我们只好感叹一声:真土豪也。

有因冰生病的,也有用冰治病的。《盱眙旧志辑要》介绍,宋徽宗赵佶在某年夏天,“食冰太过,病脾疾”,御医按照常规治疗方法,让他服用大理中丸,但服用多日,均不见效果。宋徽宗寝食难安,后来听说民间医生杨介医术高明,便召杨介为他诊疗。杨介查明病因,仍使用大理中丸,只是改用冰煎服,宋徽宗服后立马痊愈了。

甘、冷、无毒的冰真如明代医药学家李时珍所说,“冰者,太阴之精,水极似土,变柔为刚,所谓物极反兼化也。”冰可以去热烦、解烦渴、消暑毒,“伤寒阳毒,热盛昏迷者,以冰一块置于膻中,良。亦解烧酒毒。”杨介的治法算是“从因治病”,妙手仁心。当时,宋徽宗和杨介的对话也简单有趣:“介用大理中丸。上曰:服之屡矣。介曰:病因食冰,臣因以冰煎此药,是治受病之原也。”还好,宋徽宗遵了医嘱。

说到底,都是吃惹的祸。宋代的冰制食品简直不要太好吃哦,“冰糖冰雪冰元子”“冰雪甘草汤”“冰雪凉水荔枝膏”“雪泡豆儿水”“雪泡梅花酒”等,光听名字,心里就舒坦,怎么不想让它们“一步到胃”呢?南宋诗人杨万里早用《荔枝歌》道出了这份心花怒放:“市人如炊汗如雨,卖冰一声隔水来。行人未吃心眼开,甘霜甜雪如压蔗。”元代的商人又在冰中加上果浆和牛奶,开创了冰淇淋的先河。市场中还出现了“冰鲜”,人们把打捞的海产品,通过冰的冷冻后,运输得更远、保存得更久。

(三)冰深情的日子

冰,也在被人们赋予深情。

在冰特别难得的时代,皇帝用冰靠事先储存,大臣用冰或靠皇帝赏赐、或凭官阶和“冰票”领取,级别低的官员可能得不到冰,可能靠级别高的官员赏赐。这种“颁冰”的做法始于周朝,一直延续到清代。所以,若是将冰作为礼物来馈赠他人,那真是可贵的。

北宋文学家欧阳修就常常送冰给同僚梅尧臣,他的馈赠是出于朋友之间的情谊。欧阳修在25岁至洛阳任钱惟演幕府推官时,与年长自己5岁的任主簿的梅尧臣相识,开始了长达30年的友情,直至梅尧臣去世、欧阳修54岁。流金岁月中,俩人心心相印,不离不弃,聚则乐而游,别则思而梦,于道义、事业上互相支持。梅尧臣还是欧阳修古文运动的坚定支持者。

随着为官级别的增高,欧阳修送给梅尧臣的冰块也增多,使得仕途坎坷、级别很低的梅尧臣能长年享受较好的以冰消暑之待遇,安然度炎夏。为了让梅尧臣安心接受,欧阳修还曾以自己不怕热为借口。其实,即使是真的不怕热,也不会嫌冰多。梅尧臣心中明白,便常把自己舍不得吃的冰镇果品回赠欧阳修。

冰,就这样透亮着。怪不得会有冰心玉壶、冰雪聪明这样的妙词儿。饱含纯粹情谊的心,就像唐代诗人王昌龄《芙蓉楼送辛渐》里的“洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶”,焕发玉一般的晶莹和澈亮;也像唐代诗人杜甫《送樊二十三侍御赴汉中判官》中的“冰雪净聪明,雷霆走精锐”,透出雪洗净过的细腻和敏捷。

想那洛阳的初识,是多么令人开怀,欧阳修后来还作诗《书怀感事寄梅圣俞》(梅尧臣,字圣俞)来表达:“三月入洛阳,春深花未残……逢君饮水畔,一见已开颜”,梅尧臣也欣然记下:“春风午桥上,始迎欧阳公”。俩人一见如故,相见恨晚,欧阳修当即写了《七交》七首,分述同游的几个人,写到梅尧臣《梅主簿》时,颇多揄扬之辞:“圣俞翘楚才,乃是东南秀。玉山高岑岑,映我觉形陋。”梅尧臣则说:“欧阳修与为诗文,自以为不及。尧臣益刻厉,静思苦学。”这样的相识,是人生中最美好的遇见。宛若冰一样,闪耀着清润明洁的光辉。

#踢球俩人相撞一方被撞骨折应该由谁负责#案例分析:踢球时两人相撞,一方被撞骨折,应该由谁负责?“绿茵场所相角逐,意外受伤断锁骨,治疗账单如流水,找个人来帮我出。”体育运动可以强身健体,但在互相角逐的过程中,难免会发生身体碰撞,自然而然也会导致受伤。纵观世界体育史,哪一个项目冠军不是一生的伤痛,特别是篮球足球等激烈运动,更容易对运动员造成伤害。那么在体育运动中如果有一方受伤,责任应该归谁,事后的赔偿账单又归谁负责?2020年四川成都就发生了一桩闹剧,杨某与朋友踢球时不小心和黄某发生了撞击,结果导致锁骨粉碎性骨折,花了不少钱。不甘心的他认为黄某应该为自己的伤势负责,便将其告上法院,索赔5万元,对此法院是怎么判的?案例回顾杨某是一名足球爱好者,和大多数球迷一样,他不仅喜欢看球赛更喜欢踢足球。因此在工作之余,他经常组织朋友进行一场友谊足球赛。虽说是友谊赛,但足球这种运动毕竟是激烈的球类运动,在需要技术的同时也充满了身体的碰撞。因此2020年3月,杨某就在一场比赛中和黄某撞到了一起。值得一提的是,从比赛规则上来看,两人都没有犯规,只不过黄某的身体刚强壮,再加上撞击姿势的不同,导致黄某没有任何问题,而杨某的右锁骨中段出现了粉碎性的骨折。事发第一时间杨某就被朋友们送到了医院治疗,在经过了一个多星期的治疗后,杨某终于出出院了。虽然治疗费用和医药费只有3万多,但却耽误了杨某十多天的工作时间,对他的工作和生活都造成了麻烦。这让杨某有些不甘心,他认为自己被撞骨折都是黄某的原因,因此黄某应该负责。况且自己的伤害留下了后遗症,以后治疗还得花一笔钱。越想越气的杨某干脆把黄某告上了法庭,要求黄某赔偿他医药费、后续治疗费,误工费 以及精神损失费等赔偿费用5万元。对此四川省成都市人民法院中做出了一审判决,法院认为两人撞在一起互相都有一定责任,因此杨某和黄某各自承担一半的费用。可黄某却表示不服,因为事发时自己并不是故意的,也没有犯规,不能因为自己身体好没有受伤就要替杨某承担责任。为此黄某提出了上诉要求,而成都市中级人民法院在二审中给出了不同的判决结果。中院认为,足球本身就是一项激烈且高强度的运动,参与足球比赛之前杨某就应该预料到会产生严重的后果。且黄某本身的确不存在过错,既没有主动的伤人之心,也皆有违反体育规则和运动精神,杨某之所以受伤很大程度是因为他自己的身体素质不够,由自身姿势导致的。因此法院认为黄某不需要承担责任,自然无需赔偿。 至此这桩纠纷案告一段落,结局可以说是大快人心。杨某既然是一个球迷,就应该知道踢足球难免会磕磕碰碰,自然也要做好心理准备。不能够因为自己受伤,就把责任归咎到他人身上。普法时间二审判决与一审判决截然不同,但并非空穴来风。因为我国《民法典》第一千一百七十六条明确规定,自愿参加具有一定风险的文体活动,因其他参加者的行为受到损害的,受害人不得请求其他参加者承担侵权责任;但是,其他参加者对损害的发生有故意或者重大过失的除外。杨某作为球赛的组织者,他应该为这一风险运动承担责任,自甘风险。虽然案件发生时间是民法典实施以前,但当时就发布了相关的规定,民法典施行前,受害人自愿参加具有一定风险的文体活动受到损害引起的民事纠纷案件,适用民法典第一千一百七十六条的规定。综上所述,中院的二审判决结果符合法律规定,也符合人们的正常思维逻辑,是合情合理合法的判决。那么在《民法典》中规定的【自甘风险】到底又是什么意思呢?自甘风险在法律中有着特殊的制度价值,可以免除体育活动中参加人一般过失的侵权赔偿责任,保障日常体育活动本身所要求的充分的活动自由。同时也可以促进相关体育活动的正常发展,避免过错侵权责任制度对体育活动产生抑制作用。换句话说,正是因为有了《民法典》规定的【自甘风险】,才会有各种各样的体育活动展开。否则任何一个带有风险的体育活动都会引发责任纠纷,以至于公民不敢参加各式各样的体育活动,这对我国发展体育和文艺有着严重的阻碍。那么在日常的生活中,具体哪些体育活动属于【自甘风险】的范畴。其实《民法典》中并没有明确规定,但一般特殊危险的体育运动,如赛车、攀岩、拳击都属于自甘风险。至于案例中的足球和篮球等其他具有高强度的运动,也不排除有自甘风险的可能。总而言之,在进行体育运动时,一定要注意自身的安全。毕竟普通人参加体育运动的目的,除了培养兴趣锻炼身体,就是打发时间。要是因为体育运动而受伤,甚至落下病根就太过不值。


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